Пожилая орловская бизнес-леди в статусе ИП на своей торговой точке продала контрафактную запчасть за 165 руб. Но это оказалась контрольная закупка, которая разорила магазин. Правообладатель отсудил за одну детальку 180 000 руб., и точку пришлось закрыть.
Но юристы предпринимательницы написали жалобу на решения судов, которую принял Верховный суд. На его заседании представители ответчика жаловались, что суды не приняли во внимание контррасчет. Согласно нему, правообладателю полагалось всего 88 руб.
Обстоятельства спора
Итак, летом 2018 года ИП продала за 165 руб. на своей точке контрафактный товар – датчик положения дроссельной заслонки для автомобиля. На упаковке товара был логотип, похожий на товарный знак «Рикор Электроникс», предприятия по выпуску радиодеталей. А клиент был не простой – он делал «контрольную закупку» по заданию правообладателя.
Следом «Рикор Электроникс» обратился в суд. К иску он приложил товарный и кассовый чеки, видеозапись покупки и контрафактный товар. Сначала истец потребовал компенсацию в 50 000 руб. за нарушение исключительных прав на товарный знак. Здесь он сослался на пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК («Ответственность за незаконное использование товарного знака»). Подпункт позволяет взыскать с нарушителя компенсацию «в размере от 10 000 руб. до 5 млн руб. по усмотрению суда, исходя из характера нарушения».
Мнение экспертов
Апелляция в этом споре исправила ошибку первой инстанции, которая при определении размера компенсации не имела права произвольно изменять способ исчисления, избранный правообладателем. Разъяснения этого содержатся в «Обзоре судебной практики по связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав» от 23 сентября 2015 года.
Но потом компания передумала и пересчитала размер компенсации по пп. 2 этой же нормы – в двукратном размере фиксированного вознаграждения лицензиата. Общество хотело получить с предпринимателя 180 000 руб. в качестве компенсации, поскольку по лицензионному соглашению эта сумма составляет 90 000 руб.
ИП с такой суммой не согласилась. Она указала, что лицензионный договор не подтверждает цену права использования принадлежащего истцу товарного знака при сравнимых обстоятельствах. Женщина отметила, что договор заключен на неограниченное количество товаров и на длительный срок использования товарного знака. Она же нарушила исключительные права один раз, по одному товару.
Решение суда первой инстанции
С предпринимателем согласилась и первая инстанция. Суд посчитал, что компенсация в 180 000 руб. за единичную продажу контрафактного товара за 165 руб. несоразмерна. АС Орловской области решил, что будет достаточно минимальной суммы компенсации в соответствии c пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК – 10 000 руб.
Апелляция: маловато будет!
Апелляция согласилась с тем, что факт нарушения предпринимателем исключительных прав общества получил свое подтверждение. Суд указал, что ИП заявила о чрезмерности компенсации, но ничем это не доказала: например, не представила другие лицензионные договоры или сведения о цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.
Исходя из этого, апелляция удовлетворила иск общества в полном объеме. Решение «засилил» Суд по интеллектуальным правам. Не согласившись с этим, бизнес-леди пожаловалась в Верховный суд (дело № А48-7579/2019).
Позиция ВС РФ
Заседание в ВС прошло 19 января 2021 года. На него явились представители обеих сторон. Подробности баталии при водит «ПРАВО.ru».
Юристы, представляющие интересы ИП, начали с того, что, согласно позиции Конституционного суда (постановление № 40-П), сложившаяся судебная практика не дает возможности снизить до минимального размера компенсации, если она определяется по правилам пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК (в двукратном размере стоимости права использования товарного знака). Этот подпункт не содержит максимальных пределов суммы. Чтобы решить проблему, надо закрепить в судебной практике, что максимальный и минимальный размер компенсации установлены только в пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК, считают они.
Представитель ответчика обратил внимание коллегии на то, что нижестоящие инстанции при определении размера компенсации не учли расчет, который представил ответчик. Согласно контррасчету, сумма компенсации была равна 88 руб. вместо 180 000 руб.
Расчеты проводились следующим образом: размер вознаграждения (90 000) разделили на 2 852 дня (срок действия лицензионного договора). Получилось 31 руб. 56 коп. К этой сумме добавили сумму периодического платежа за реализацию одного товара – 12 руб. Ее вычислили так: сумму товара умножили на установленный в договоре процент – периодическое вознаграждение за использование товарного знака (165 руб. * 7%). Вышло, что нужно заплатить 44 руб. в день за правомерное использование товарного знака. Поскольку истец выбрал расчет компенсации по удвоенной сумме, то в итоге ответчик должен заплатить 88 руб. Подобную формулу, по ее словам, подтвердил Суд по интеллектуальным правам по делу № А46-12028/2016. Но суды не приняли контррасчет и даже его не исследовали.
Обратите внимание
По мнению истца, за продажу контрафактной детали стоимостью в 165 руб. нарушителю нужно было заплатить правообладателю с 180 000 руб. По мнению ответчика – 88 руб.
Представитель «Рикор Электроникс» согласилась, что ответчик может предоставить контррасчет, но он должен быть основан на других лицензионных договорах или иных сведениях. По ее словам, таких сведений предприниматель не предоставила, более того, она не заявила о судебной экспертизе и самостоятельно не проводила оценку соразмерной суммы компенсации.
Представитель ИП ответила, что ее доверитель не смогла заявить о назначении судебной экспертизы, так как «рассмотрение дела проходило, по сути, в течение одного дня». Что же касается контррасчета, то его правомерность подтверждалась действующей судебной практикой.
Мнение экспертов
ИП могла снизить размер компенсации единственным способом – доказать, что стоимость использования товарного знака в схожей ситуации на практике меньше. В кассационной жалобе ответчик указал, что он представил в суды собственный расчет стоимости использования товарного знака. Поэтому на жалобу и обратил внимание Верховный суд. В процессе этот факт подтвердился, поэтому ВС поправил нижестоящие инстанции и направил дело на пересмотр.
Защита просила ВС учесть пенсионный возраст ИП и ее финансовое положение: после суда она была вынуждена закрыть свой магазин по продаже запчастей. Оппоненты возражали, что это не имеет значения при определении размера компенсации.
Итог: ВС РФ отменил акты всех трех инстанций и направил дело на пересмотр в АС Орловской области (Определение ВС РФ от 16.12.2020 № 310-ЭС20-9768 о передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании). Мотивировочная часть пока не опубликована.